Срок давности считается со дня отправки почтового письма (иска) в суд или с момента получения иска?

На вас подан иск, что делать?

Срок давности считается со дня отправки почтового письма (иска) в суд или с момента получения иска?

Станислав Солнцев, управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры»

Разберём пошагово как должен действовать предприниматель, чтобы максимально эффективно, быстро и недорого защитить свои интересы, если он получил по почте исковое заявление от своего контрагента. 

Собрать информацию 

В первую очередь вы должны вспомнить, действительно ли имели дело с этим контрагентом-истцом. Нередко скидывают претензии с банковскими реквизитами и даже исками мошенники.

Если описанная в иске ситуация подтвердилась, то надо зайти на сайт суда и проверить, действительно ли иск подан в суд или это только вы получили иск.

Однако, если иск пришёл из районного (городского, областного) суда, то скорее всего он отправлен самим судом. 

Все арбитражные дела можно найти в Картотеке арбитражных дела kad.arbitr.ru, а сайт районного суда проще искать через поисковик, а дальше на сайте суда перейти в раздел «Делопроизводство». 

В Картотеке арбитражных дела можно ввести свой ИНН или истца либо название и узнать, заведено ли уже дело. Суть в том, что для подачи в арбитражный суд истец сначала должен отправить вам иск и только потом может подавать в суд.

Однако если он это не сделают, то дело не будет возбуждено и истцу будет дан срок судом для досылки вам документов.

Поэтому возможна как ситуация, что вы иск получили, а иск не принят к производству и заседание не назначено, так и то, что иск уже в суде, но вы ещё ничего об этом не знаете. 

В районных судах придется вводить название своей фирмы или истца, однако рекомендуется в поисковом поле вводить без всяких ООО или АО, просто указывая название фирмы или свою фамилию, если вы ИП. 

На арбитражное дело можно подписаться, в райсуде такое можно сделать в Москве, но оперативно обновления информации там куда меньше, чем в арбитражных судах. Подписка позволяет получать уведомления о дате заседания, судебных актах, новых документах, которые попали в дело (однако сами документы доступны лишь по относительно небольшим по суммам делам). 

В арбитраже суд вас известит лишь раз по почте, далее вы обязаны будете отслеживать дело через указанный сайт. Более того, даже срок обжалования исчисляется с даты публикации на сайте. 

Во вторую очередь надо проверить, существует ли истец. Если это физическое лицо – то сделать это будет сложно (кроме случаев, когда он ещё и ИП), а вот если юридическое, то можно бесплатно проверить на сайте ФНС в ЕГРЮЛ – egrul.nalog.ru или на сервисе kartoteka.

ru. Интересует в первую очередь не ликвидировано (исключено) ли такое лицо. Большого смысла подать иск от ликвидированного лица нет, если это не способ психологического давления или хочется получить от вас документы в рамках дела, а фирму восстановить не получилось.

  

Сроки

В судебных делах как формальном процессе сроков разного вида очень много. И без юриста вы вряд ли во всех случаях сможете разобраться с делом в принципе. Однако есть ряд обстоятельств, которые надо знать каждому предпринимателю:

  • дата судебного заседания должна быть такой, чтоб вы успели найти юриста и подготовиться к делу. Если вы получили повестку сегодня, а суд через 3 дня или уже сегодня, то у вас есть все шансы отложить дело. Во-первых, суд может не получить подтверждение уведомления, но сейчас письма могут быть отслежены по трекингу на сайте pochta.ru куда быстрее. Во-вторых, суд в случае, если вы не явитесь может провести предварительное судебное заседание и без вашего участия, разрешив ходатайства истца не в вашу пользу. К примеру, истребовав документы, которые на самом деле не нужны для дела, но нужны (интересны) истцу. Если же вы не посетите судебное заседание, то не сможете повлиять на этот запрос документов. 
  • срок исковой давности по общему правилу 3 года, но есть большое количество споров, где этот срок от 1 месяца до нескольких лет, поэтому в таких вопросах должны разбираться специалисты. Срок исковой давности не исключает возможности подать иск или рассматривать, но исключает удовлетворение иска, если вы заявили о его пропуске. Поэтому проверка срока исковой давности – первое, что вы должны сделать после выяснения даты заседания. Сроки считается с момента, когда вы нарушили права истца и до момента подачи иска в суд. 
  • наступил ли срок, чтобы истец мог требовать с вас что-либо. Бывает так, что истцы торопятся и забывают, что «срок оплаты в течение Х месяцев», а не в первый день этого срока. 
  • долго тянуть дело не получится. Суды сейчас куда более трепетно относятся к соблюдению сроков, поэтому не стоит откладывать предоставление документов в суд, отправку их заблаговременно оппонентам, а также готовить долго запросы. Госорганы обычно отвечают в течение 30 дней, а с учетом почтового пробега, можно не успеть получить ответ на запрос к заседанию, если отправить его не оперативно.  

Претензионный порядок 

Примерно 1,5 года действует обязательный претензионный порядок для споров в арбитражных судах. Только спустя 30 дней после отправки (а не получения) претензии истец может подать иск в суд. В договоре, на основании которого подаётся иск, может быть предусмотрено, что срок направления претензии меньше или больше, либо вообще отсутствует.   

Претензионный порядок не распространяется на ряд споров (банкротство, корпоративные и т.п.), однако, даже если у вас нет договора, но он связан с неосновательным обогащением, т.е. когда кто-то незаконно получил деньги или имущество и отказывается возвращать их или платить за использование такого имущества, то претензионный порядок также действует. 

Если вам сначала прислали претензию по одному договору, а иск предъявляют по другому или в дополнении ещё нескольким, то иск такой суд не примет к производству, т.к. требования в претензии должны быть такими же как в иске. Если суд ошибочно примет такой иск, то во многих случаях можно просить оставить его без рассмотрения. 

Если не ответите на претензию, то в арбитраже есть риск того, что независимо от того, кто выиграет дело, с вас взыщут все судебные расходы: услуги юристов, госпошлину, расходы на экспертизу, почту и т.п. 

Что важно в иске? 

Прочитав иск вам надо понять: кто, кому и сколько должен и в связи с чем? Иногда истцы «упускают» некоторые обстоятельства, которые им не выгодны, надеясь, что вы не заметите. И действительно, если вы не возразили, то в арбитражном суде будет считаться, что вы согласны. В районных судах такого принципа нет. 

Обратите внимание на соответчиков, какие к ним предъявлены требования и почему именно такие. Скорее всего это ваши «партнёры» на это дело, с которыми надо будет обсудить общую стратегию.

Может быть и несколько истцов одновременно.

Третьи лица – это те граждане, компании, которые напрямую ничего не обязаны будут делать, если суд вынесет решение в польщу истца, но само решение определенным образом повлияет на ваши с ним или их отношения или их состояние. 

Проверьте расчёты, т.к. весьма часто в них есть банальные арифметические ошибки, ошибки в сроках, курсе валют и пр. 

Проверьте доверенность юриста истца на право подписывать такие иски. 

Ознакомьтесь с делом в суде, снимите фотокопии фотоаппаратом или мобильным телефоном. Ведь часто у оппонента нет в оригинале тех документов, которые он приложил к иску. В этом случае в суде вы попросите их предъявить, что приведёт к тому, что истцу придется признаться в отсутствии нужных документов. Однако тут не всё так просто.

Если это электронная переписка, то при хорошем знании современных технологий и судебного процесса юрист оппонента сможет предъявить такую переписку и суд её скорее всего примет как доказательство.

Если же переписка велась между непонятными (не указанными в ней) людьми, с каких-то личных адресов, то не исключено, что вы сможете доказать, что к вам это не имеет никакого отношения. Опять же, если договор исполнялся, то вы не сможете ссылаться на то, что его не было, т.к.

в противном случае суд попросить вас предоставить свой экземпляр договора, который «вы не заключали, но зачем-то исполняли». Но истец не обязан сразу к иску прикладывать оригиналы документов. 

Заверенные копии истцом документы могут быть подвергнуты сомнению, когда вы попросите предоставить оригиналы.

Если сторона судебного дела не предоставить оригинал или надлежащую копию (нотариальную или заверенной нейтральной стороной, если это её документ), то суд не будет учитывать этот документ как доказательство.

Но и в ситуации, если некое третье лицо заверило свой документ и передало вашему оппоненту, всё равно можно ставить вопрос о подложности такого документа, если вы уверены в этом. 

Структурируйте информацию по делу: 

  • опишите хронологию событий для себя с момента начала спорных отношений; 
  • определите, кто были участвующие лица – организации, представители с доверенностями, руководители организаций, были ли у них в момент этих действий необходимые полномочия; 
  • проверьте каждый факт, указанный в иске; 
  • проверьте на всех ли документах есть подписи и выполнены ли они известными вам людьми; 
  • определите для себя, какие доказательства для опровержения позиции истца вы можете предоставить, у кого они находятся, можете ли вы их свободно получить и в какие сроки; 
  • сформируйте список свидетелей (ФИО, адрес, телефон), которые могут подтвердить вашу позицию в суде.  

Проведите переговоры с ним заблаговременно, т.к. многие свидетели боятся идти в суд и давать даже правдивые показания, и хотя постоянно дать «письменно показания». Районные суды скептически относятся к письменными показаниям, однако арбитраж более лояльно относится к письмам, но не исключает необходимости узнать нужную информацию у обычного гражданина в зале суда. 

Если у вас есть вопросы, обратитесь к нам через раздел “Контакты”.

Источник: https://seplegal.ru/publications/stati/na-vas-podan-isk-chto-delat/

Девятый арбитражный апелляционный суд

Срок давности считается со дня отправки почтового письма (иска) в суд или с момента получения иска?

  • При применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в виду следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания.

    Отсутствие в данном судебном заседании лиц, извещенных надлежащим образом о его проведении, не препятствует суду апелляционной инстанции в осуществлении проверки судебного акта в обжалуемой части.

    При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

    Вместе с тем следует принимать во внимание, что при наличии в пояснениях к жалобе либо в возражениях на нее доводов, касающихся обжалования судебного акта в иной части, чем та, которая указана в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, определяемых апелляционной жалобой и доводами, содержащимися в пояснениях и возражениях на жалобу.

    При этом суд апелляционной инстанции оценивает данные доводы наряду с доводами, приведенными в апелляционной жалобе ранее, соблюдая процессуальные гарантии лиц, участвующих в деле, для чего предоставляет лицам, участвующим в деле, необходимое время для подготовки возражений на новые доводы, а при наличии ходатайства вправе объявить перерыв или отложить рассмотрение апелляционной жалобы на требуемое время.

    Следует также учитывать, что согласно части 7 статьи 268 АПК РФ новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. К примеру, не могут быть приняты и рассмотрены требования о снижении размера пеней, неустойки, штрафа, которые не были заявлены в суде первой инстанции.

    По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной на часть решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции выносит судебный акт, в резолютивной части которого указывает выводы относительно обжалованной части судебного акта. Выводы, касающиеся необжалованной части судебного акта, в резолютивной части судебного акта не указываются.

  • Поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

    К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

    Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

    Также отсутствуют основания для рассмотрения в суде апелляционной инстанции заявлений о фальсификации доказательств, представленных в суд первой инстанции, так как это нарушает требования части 3 статьи 65 Кодекса о раскрытии доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая, когда в силу объективных причин лицу, подавшему такое заявление, ранее не были известны определенные факты. При этом к заявлению о фальсификации должны быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции.

    Принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

    О принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции выносит определение (протокольное либо в виде отдельного документа), в котором указываются мотивы для этого.

  • При применении части 3 статьи 266 АПК РФ судам следует иметь в виду, что правило о недопустимости соединения и разъединения нескольких требований, изменения предмета или основания иска, размера исковых требований, предъявления встречного иска, замены ненадлежащего ответчика и иные правила, установленные Кодексом только для рассмотрения дела в суде первой инстанции, не распространяются на случаи, когда суд апелляционной инстанции в силу части 6.1 статьи 268 Кодекса рассматривает дело по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

    Вместе с тем, если судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы в порядке апелляционного производства будет установлено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции лицо заявляло ходатайство в соответствии со статьей 49 Кодекса об изменении предмета или основания иска, увеличении или уменьшении исковых требований и суд неправомерно отказал в удовлетворении такого ходатайства или рассмотрел заявление без учета заявленных изменений либо по какому-то другому требованию лица, участвующего в деле, не принял решения и утрачена возможность принятия дополнительного решения, то суд апелляционной инстанции, исходя из положений части 1 статьи 268 АПК РФ о повторном рассмотрении дела, в силу части 6.1 статьи 268 Кодекса переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в рамках которого рассматривает не рассмотренные ранее требования, принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования.

    В случае, когда в производстве суда первой инстанции находится заявление лица, участвующего в деле, о принятии дополнительного решения по нерассмотренному требованию, суд апелляционной инстанции приостанавливает производство по апелляционной жалобе, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, до вынесения дополнительного решения судом первой инстанции.

  • Источник: http://9aas.arbitr.ru/process/appeal

    Как вернуть свои деньги, если дали их в долг

    Срок давности считается со дня отправки почтового письма (иска) в суд или с момента получения иска?

    Если должник не возвращает деньги добровольно, нужно призывать на помощь судебных приставов. Но нельзя просто прийти к ним и сказать: «Мой приятель должен мне денег — ФАС!»

    Никита

    специалист по взысканию долгов

    Чтобы приставы начали работать, им нужен исполнительный документ, который подтверждает существование долга, — исполнительный лист, судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса.

    Если отнести этот документ приставам, они возбудят производство и попытаются взыскать долг. Как заставить приставов делать свою работу, Т—Ж уже писал.

    Я расскажу о способах получения исполнительного документа. Порядок действий зависит от того, как оформлялась передача денег.

    Исковое заявление нужно распечатать в трех экземплярах — для судьи, истца и ответчика — и сдать в канцелярию суда. Еще есть варианты направить иск почтой или подать его через сайт ГАС «Правосудие». Чтобы направить заявление в электронной форме, понадобится учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого нужно зарегистрироваться через госуслуги.

    Узнайте, кто еще вам задолжалПодпишитесь на рассылку, и мы расскажем, как взять свое от государства, работодателя и УК

    Если в расписке чего-то не хватает или она составлена неправильно, должник будет убеждать суд, что никому ничего не должен. Вот какие аргументы может использовать в суде должник.

    Кроме того, Софья сама в одном из заседаний обмолвилась, что Андрей написал расписку за жену, а сам денег не получал. В итоге суд признал расписку безденежной и отказал Софье во взыскании долга.

    Чтобы избежать попыток доказать безденежность, прописывайте в расписке, что заимодавец передал, а заемщик получил денежные средства. В конце пусть распишутся свидетели, которые при этом присутствовали.

    Кроме аргументов по расписке, должник может выкручиваться в суде другими способами. Задача минимум для должника — затянуть судебные тяжбы, чтобы успеть спрятать имущество от приставов. К началу исполнительного производства квартира уже зарегистрирована на друга, дача — на знакомого, а машина продана в Казахстан.

    Делается это так. Должник не ходит на заседания, судья выносит заочное решение. В последний момент должник отменяет это решение, и дело уходит на новое рассмотрение.

    В ходе этого рассмотрения должник ходатайствует об экспертизах, заявляет встречный иск. Если суд всё же выносит решение в пользу взыскателя, должник ждет и в последний момент обжалует через апелляционную инстанцию.

    Когда взыскатель получает заветный исполнительный лист, должник уже успешно спрятал всё имущество.

    В случае положительного решения суд выдаст исполнительный лист. Его нужно отнести приставам и проконтролировать, чтобы они арестовали недвижимость должника, автотранспорт и вещи в квартире. Арестованное имущество не отдадут взыскателю и не продадут с торгов, пока не будет решения суда. Должник будет пользоваться им, но не сможет переоформить на другого человека.

    При подаче иска просите принять обеспечительные меры. Судья удовлетворит ходатайство или откажет — как повезет

    Судебный приказ — это исполнительный документ. Если его направить судебным приставам, они возбудят исполнительное производство и будут взыскивать долг. Удобно и в два раза дешевле — просто мечта взыскателя.

    Судебный приказ выдается взыскателю, когда пройдет срок на его отмену. Мировой судья отправляет должнику копию судебного приказа. В ответ он должен получить уведомление о вручении или само письмо, если должник не забрал его с почты. Именно с этого момента судья отсчитывает 10 дней и отдает приказ взыскателю.

    Взыскивая долг по судебному приказу, кредитор постоянно висит на волоске. Первый же юрист, к которому обратится должник, посоветует ему отменить приказ и ничего не платить.

    Если нет расписки, дело — дрянь. Но есть четыре пути.

    Получить расписку с должника. Если расписки нет, ее надо получить. Легче всего это сделать, когда должник находится «на стадии обещаний», и практически невозможно, если должник перешел «на этап отрицания».

    В такой ситуации следует общаться мягко: кредитор понимает ситуацию должника и готов подождать. Но для собственного спокойствия хотел бы получить расписку.

    Можно сослаться на разъяренного супруга или супругу, маму, папу, брата или собаку. Дескать, всё понимаю, но вот требуют расписку — спать спокойно не дают.

    Если деньги отправлялись безналичным переводом, можно рассказать, что банк блокирует счет и требует доказательства законности перевода.

    Пишите как есть. Заемщик получил деньги до составления расписки. Указывайте точную дату, когда именно. Не ставьте дату «на глазок» — может выясниться, что в случайно выбранный день должник находился в командировке или отдыхал за границей. На суде внезапно всплывут билеты или чеки из гостиницы.

    Он скажет, что физически не мог получить деньги в день, который указан в расписке. А раз деньги не передавались, то и долга нет. Расписка же составлена, чтобы зафиксировать и оформить заемные правоотношения надлежащим образом.

    Укажите, что заемщик подтверждает факт получения денег и обязуется вернуть их в такой-то срок.

    Это могут быть:

    1. Смс.
    2. Переписка в мессенджерах и социальных сетях.
    3. Письма по электронной почте.
    4. Записи телефонных переговоров.
    5. Выписки с банковского счета о переводе денег.

    Вот так вести переговоры с должником я не рекомендую:

    ВЫ: Ну че, когда деньги вернешь?
    ДОЛЖНИК: До конца месяца отдам.

    А вот так будет правильно:

    ВЫ: Александр, 22 октября 2018 года я передал тебе 20 тысяч рублей в долг. Ты обещал вернуть до 1 января 2019 года, но так и не вернул. Мне сейчас деньги очень нужны. Сколько сможешь отдать до конца недели?ДОЛЖНИК: Подожди, я брал не 20, а 15 тысяч рублей!ВЫ: А, ну да. Так когда вернешь?

    Д.: Пока денег нет. До конца месяца постараюсь найти.

    Вот как объяснить, каким образом деньги истца оказались у ответчика:

    1. Перечислены по ошибке. Хотели сделать перевод Пете, но ткнули пальцем не туда.
    2. Отправлены в счет договора, который не был заключен. Оля попросила в долг. Истец предложил оформить всё как договор займа. Но деньги были нужны срочно, поэтому он сразу перечислил их на карту Оле, рассчитывая на ее порядочность. Оля деньги взяла, а заключать договор отказалась.

    Направить заявление в полицию. Некоторые юристы первым делом отправляют кредитора писать заявление о мошенничестве в полицию. Это сомнительный способ, который редко помогает вернуть деньги.

    Должника вызовут, чтобы получить объяснение. Он скажет, что денег не брал. Или признается, что брал, но никого не обманывал и возвращать не отказывается. Просто пока не может из-за финансовых проблем. В итоге взыскатель получит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

    Если не хочется заморачиваться с судами, изучать гражданский процессуальный кодекс, тратить нервы и время на споры с должником, отдавать десятки тысяч рублей на юристов и госпошлины, можно быстро и просто взыскать долг через исполнительную надпись нотариуса.

    Но для этого нужно правильно оформить передачу денег — через нотариально заверенный договор займа. Обычно люди не хотят связываться с нотариусом — считают, что это сложно и дорого. В итоге сложно и дорого получается потом, когда должник отказывается отдавать деньги.

    https://www.youtube.com/watch?v=3itbngXuPqo

    Вот как работает механизм выдачи и возврата займа через нотариуса.

    Нотариусы стараются навязать дополнительные платежи — это их заработок. Т—Ж писал, как правильно отказаться от услуг и не платить.

    Нотариусу нужно предоставить:

    1. Договор займа.
    2. Заявление о совершении исполнительной надписи с указанием банковских реквизитов взыскателя.
    3. Копию уведомления должника с квитанцией об отправке.
    4. Расчет суммы долга.

    Нотариус сам уведомит должника о совершении исполнительной надписи в течение 3 рабочих дней.

    Нотариус удостоверяет договор займа. За свои услуги он берет плату по тарифу и дополнительно — за услуги правового и технического характераПолучить исполнительную надпись просто и быстро. Стоимость услуг нотариуса прибавится к общей сумме обязательств.

    Должник возмещает эти затраты взыскателю

    По исполнительной надписи нотариуса взыскиваются только бесспорные требования. Долг считается бесспорным, пока его не оспаривают. Отменить исполнительную надпись намного сложнее, чем судебный приказ. Но это реально.

    Бывает так. Должник получает претензию, где прямо сказано: «Верни деньги, или я иду за исполнительной надписью». Он бежит к юристу, который советует срочно направить иск о признании договора займа незаключенным или недействительным.

    За 14 дней вполне реально подать иск и добиться его принятия. Если должник не успевает обратиться в суд, он направляет встречное письмо взыскателю: «С долгом не согласен. Намерен оспаривать договор займа в судебном порядке».

    Это тоже может сработать.

    Взыскатель идет к нотариусу, который по идее должен проверить наличие информации о судебных спорах по договору займа и отказать в совершении исполнительной надписи. Но, скорее всего, он не будет заморачиваться такими мелочами и оформит всё как надо.

    Чтобы так не получилось, в уведомлении о задолженности не нужно предупреждать, что обратитесь к нотариусу. Пусть это останется сюрпризом. Но и писать, что пойдете в суд, тоже нельзя. Укажите:

    1. Реквизиты договора займа.
    2. Сумму долга.
    3. Требование о погашении долга.

    Взыскатель ничего пояснить не смог — сказал, что всем занимались его юристы и нотариус. Суд отменил исполнительную надпись горе-нотариуса.

    1. Долг может разрушить отношения между близкими людьми. Если не хотите этого, давайте в долг сумму, которую сможете простить без душевных терзаний. Или не давайте вовсе.
    2. Подавая исковое заявление в суд, сразу заявляйте ходатайство о наложении обеспечительных мер. Иначе к завершению судебных разбирательств должник уже избавится от всего имущества.
    3. Расписка обязательна. Составляйте расписку правильно. Не бойтесь показаться дотошным жадным занудой. Это лучше, чем потом играть в частного детектива и собирать доказательства существования долга.
    4. Когда нет расписки, постарайтесь ее получить. Действуйте мягко, без лишнего давления. Оформляйте расписку фактической датой написания.
    5. Если обратиться с заявлением на должника в полицию, скорее всего, придет отказ в возбуждении уголовного дела. Но бывает, что беседа с сотрудниками правоохранительных органов мотивирует человека к исполнению обязательств.
    6. Если сумма займа значительная, оформляйте договор займа и заверяйте у нотариуса. Тогда при возникновении проблем можно будет быстро получить исполнительную надпись и обратиться к приставам.
    7. Есть есть судебный приказ, радоваться рано. Должник может его отменить практически в любой момент.
    8. Отменить исполнительную надпись тоже возможно, но сложнее. Для этого она должна быть совершена с нарушением закона.
    9. Наличие юристов, адвокатов и нотариусов не означает, что всё будет сделано правильно. Они тоже люди и иногда ошибаются. Самостоятельно повышайте юридическую грамотность — это пригодится.
    10. Исполнительный документ не гарантирует возврат денег. Дальше всё зависит от приставов и от того, как вы умеете с ними работать.

    Источник: https://journal.tinkoff.ru/anti-dolg/

    Некоторые практические вопросы отправки претензий

    Срок давности считается со дня отправки почтового письма (иска) в суд или с момента получения иска?
    Направление претензии стороне договора, не желающей исполнять свои обязательства, – важная стадия досудебного разрешения спора, которую нередко недооценивают. Однако с учетом явных плюсов, которые можно извлечь из результатов ее проведения, этой стадией разрешения спора лучше не пренебрегать.

    И если в крупных компаниях претензионной работой нередко занимается специальный отдел, то индивидуальному предпринимателю не всегда бывает просто разобраться во всех нюансах.

    В данной статье мы не будем останавливаться на содержании претензии1, а отметим некоторые положительные эффекты от осуществления претензионной работы,рассмотрим ряд практических вопросов, которые могут возникнуть у предпринимателей при отправке претензии, а также расскажем о том, какие подводные камни их могут ожидать и как их избежать.

    Порядок досудебного урегулирования споров может быть предусмотрен как непосредственно законом2, так и гражданско-правовым договором. Если такой порядок установлен, то согласно п. 5 ст. 4 АПК РФ спор передается на разрешение арбитражного суда только после соблюдения данного порядка. Таким образом, в этих случаях соблюдение претензионного порядка является обязательным. Однако на практике могут возникнуть и иные задачи, оказать помощь в решении которых может именно претензионная работа.

    Так, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства у стороны, чьи интересы нарушены, в большинстве случаев возникает необходимость в решении следующих задач:

    • стимулировать контрагента исполнить нарушенное обязательство (как правило, именно на это надеются многие предприниматели, направляя претензию),
    • продемонстрировать серьезность своих намерений по отношению к стороне, нарушившей обязательство (что бывает полезно, если контрагентов много и не все из них исполняют свои обязательства надлежащим образом),
    • зафиксировать просрочку контрагента (далее об этом будет сказано более подробно),
    • выяснить позицию контрагента по имеющемуся спорному вопросу (что может быть очень кстати, если дело дойдет до суда, а такое развитие событий никогда нельзя исключать и лучше «подложить соломки» заранее).

    На сегодняшний день используются различные способы воздействия на недобросовестного конкурента, и некоторые из них выходят за рамки правового поля. При этом правильное осуществление претензионной работы поможет решить задачи из приведенного выше перечня достаточно эффективно и не нарушая закон.

    В какой форме направлять претензию?

    Один из важных вопросов при подготовке претензии – в какой форме ее направлять. Лучший вариант – письменная форма.

    Письменная форма претензии подтвердит серьезность ваших намерений и может стать дополнительным стимулом для исполнения контрагентом своих договорных обязательств.

    Она предполагается при установлении претензионного порядка рассмотрения споров (в большинстве случаев) и рекомендуется в ситуациях, когда необходимо зафиксировать просрочку контрагента.

    Так, если в договоре не был определен срок для исполнения обязательства, то в соответствии со ст.

    314 ГК РФ обязательство, не исполненное в разумный срок, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении (если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства). Наиболее надежной формой такого требования является именно письменная форма. Этой точки зрения придерживаются и ведущие специалисты в области гражданского права3. Примером такого требования как раз может быть претензия. Для чего подобная фиксация необходима? Фиксация просрочки исполнения обязательства контрагентом имеет значение для определения момента, с которого начисляются пени.

    Обратите внимание: определенное исключение установлено для договоров поставки.

    Так, в отношении договора поставки действует специальное правило: если соглашением сторон порядок и форма расчетов в договоре поставки не определены, расчеты должны осуществляться платежными поручениями (п. 1 ст. 516 ГК). При этом в п. 16 постановления Пленума ВАС от 22.12.

    1997 г.

    № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» разъясняется, что при расчетах за товар платежными поручениями покупатель должен оплатить товар непосредственно после получения товара, и просрочка с его стороны наступает по истечении предусмотренного срока на осуществление банковского перевода, исчисляемого со дня, следующего за днем получения товара покупателем (получателем).

    При этом предельный срок для проведения расчетных операций не должен превышать двух операционных дней в пределах одного субъекта РФ и пяти операционных дней в пределах РФ4. Следовательно, просрочка должника по договору поставки наступает по истечении указанных сроков.

    Еще один явный плюс письменной претензии – возможность получения ответа контрагента в той же форме (например, указав в претензии срок для ответа, и то, что ответ должен быть дан также в письменной форме).

    Принцип отправки или принцип доставки?

    Допустим, подготовлена письменная аргументированная претензия. Достаточно ли только отправить претензию или необходимо подтверждение о ее получении контрагентом?

    Хотя в нашем законодательстве «принцип доставки» претензии напрямую не закреплен, на практике именно ему желательно отдать предпочтение. Иными словами, важно иметь подтверждение того, что контрагент претензию получил.

    Например, это имеет значение при соблюдении претензионного порядка рассмотрения споров, когда установлен срок для ответа на претензию. Недобросовестный контрагент может утверждать, что претензию он не получал, и настаивать на том, что обязательный претензионный порядок не был соблюден.

    В этом случае шансы на то, что суд примет исковое заявление и долг удастся вернуть, очень шаткие.

    Подтверждение факта получения претензии контрагентом необходимо и когда одной из целей претензионной работы является фиксация просрочки должника. В данной ситуации юридические последствия возникают не с момента предъявления требования кредитором, а с момента его получения должником.

    Для того чтобы избавить себя от данной части проблем в договоре, заключаемом с контрагентом, это можно четко прописать, например, предусмотрев, что все уведомления, требования, запросы и иные письменные обращения считаются сделанными с момента получения стороной, которой они адресованы.

    Какой способ отправки претензии предпочтителен?

    Иногда претензию отправляют факсом, электронной почтой, курьерской службой. Но все эти способы крайне ненадежны и не смогут обеспечить весомые доказательства получения претензии контрагентом. С этой точки зрения можно отметить два наиболее надежных способа доставки: а) собственным курьером (обратите внимание – не курьерской службой), б) почтой.

    Вариант с курьером предпочтителен, если контрагенты находятся в одном населенном пункте. В этом случае необходимо, чтобы представитель контрагента на втором экземпляре претензии поставил отметку о ее получении.

    Однако недобросовестный контрагент впоследствии может утверждать, что человек, чья подпись стоит на втором экземпляре претензии, не имеет к нему никакого отношения.

    Как защититься? Поскольку курьер не может знать лично всех работников контрагента, для него желательно подготовить список должностных лиц, которым можно отдать претензию (например, по убыванию должностей, начиная с генерального директора).

    А также отдельно отметить тех лиц, которым претензию нельзя вручать ни в коем случае (например, представителям охранного предприятия, которые охраняют вход в здание и по сути никакого отношения к организации контрагента не имеют).

    Курьера следует проинструктировать и о том, что должна включать «отметка» на вашем экземпляре претензии, а именно: дату, должность того, кто получил претензию, его Ф.И.О. и желательно печать.

    Допустим, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, контрагент и в суде будет продолжать придерживаться своей позиции (т.е. настаивать на том, что человек, поставивший свою подпись на втором экземпляре претензии, у него не работал). В такой ситуации можно ходатайствовать о направлении запроса в налоговую инспекцию и ПФР.

    Если контрагент живет в другом населенном пункте или нет возможности отправить претензию с курьером – прямой путь на почту.

    При отправлении по почте лучший вариант – отправление заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.

    В этом случае вторая сторона будет лишена возможности ссылаться на то, что в конверте оказались белые листы (как ни абсурдно это звучит, но на практике бывает и такое).

    Отправляя претензию почтой, предприниматель может столкнуться с тем, что его контрагент не находится по адресу доставки (либо существует реальная возможность такой ситуации). В этом случае можно рекомендовать отправить копии претензии по всем известным адресам контрагента: юридическому адресу, адресу, указанному в договоре, на бланках, на сайте в Интернете и др.

    Еще одно слабое место, которым может воспользоваться недобросовестная сторона договора, – заявить, что на уведомлении о вручении нет подписи уполномоченного лица о получении. Но и в этом случае можно защитить свои интересы.

    Так, в постановлении ФАС Центрального округа от 23.05.2005 г. по делу № А08-12474/04-22 отмечается, что доводы об отсутствии подписи в уведомлении о вручении почтового отправления не могут быть приняты судом во внимание.

    Правилами оказания услуг почтовой связи при получении почтового отправления не предусмотрено обязательной подписи получающего лица в уведомлении о вручении почтового отправления. Кроме того, сам бланк уведомления о вручении почтового отправления не предусматривает эту подпись.

    В уведомлениях о вручении почтового отправления указывается лишь фамилия лица, получившего почтовое отправление, а факт получения корреспонденции удостоверяется соответствующей подписью ответственного работника отделения связи.

    Какие плюсы можно извлечь из ответа контрагента?

    Прежде всего из ответа контрагента станет ясна его позиция по данному проблемному вопросу. Кроме того, из ответа можно извлечь еще несколько положительных моментов.

    Во-первых, ответ контрагента может подтвердить тот факт, что он признает договор. Это будет определенной страховкой в том случае, если впоследствии недобросовестная сторона договора решит отказаться от исполнения обязательства, указав, что договор был подписан неуполномоченным лицом (например, генеральным директором, уже сложившим свои полномочия).

    Последствия заключения сделки неуполномоченным лицом предусматривает ст.

    183 ГК РФ, согласно которой при отсутствии или превышении полномочий действовать от имени другого лица сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку (в случае с генеральным директором сделка будет считаться заключенной с ним лично, а не с юридическим лицом). Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

    Ответ контрагента по существу полученной претензии может быть рассмотрен именно как одобрение сделки, что лишит его возможности ссылаться на ст. 183 ГК РФ (даже при наличии оснований). На это прямо указано в п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации».

    Как быть, если и ответ на претензию подписан неуполномоченным лицом?

    В Информационном письме Президиума ВАС РФ № 57 отмечается, что действия работников контрагента исходя из конкретных обстоятельств дела могут свидетельствовать об одобрении при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей или основывались на доверенности либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали.

    Во-вторых, признание контрагентом своего долга влечет прерывание срока исковой давности. По общему правилу срок исковой давности составляет три года. Согласно ст.

    203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

    Перерыв исковой давности означает, что после перерыва срок исковой давности начинает течь с самого начала и время, истекшее до перерыва, в новый срок не засчитывается.

    Источник: http://www.delo-press.ru/articles.php?n=7249

    Как обратиться в суд с административным иском?

    Срок давности считается со дня отправки почтового письма (иска) в суд или с момента получения иска?

    Иногда возникает ситуация, когда для защиты своих прав необходимо обратиться в суд. В нашей стране не прекращаются споры с госорганами: зачастую должностные лица превышают свои полномочия, безосновательно отказывают в том, что положено по закону, неправомерно применяют санкции или затягивают принятие решения.

    Хотя мы часто слышим, что уровень доверия к судебной ветви власти в нашей стране является очень низким, мы все же убеждены, что обращение в суд является действенным механизмом восстановления нарушенных прав.

    Например, по результатам анализа судебной практики, из более чем 3500 решений, которые были приняты судами по итогам рассмотрения индивидуальных жалоб переселенцев на нарушения их прав Постановлением №365, более 80% решений принято в пользу переселенцев.

    Итак, статьей 55 Конституции Украины закреплено: каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

    Порядок обращения с иском в административный суд регулируется Кодексом административного судопроизводства Украины. Составить иск без помощи специалиста в области права непросто.

    Мы пытаемся самостоятельно обращаться в суд, при этом допускаем немало ошибок, которые приводят к тому, что иск или остается без движения, или вообще возвращается без рассмотрения.

    Но если учесть все требования к форме и содержанию иска, порядку его подачи, обеспечить представление надлежащих доказательств, а также правильно уплатить судебный сбор, то ваш спор будет рассмотрен судом.

    Когда нужно идти в суд?
    Вы считаете, что ваши права нарушили чиновники.Тот, кто нарушил ваши права, не признает нарушения и не восстанавливает положение, которое было до нарушения.

    Например, управление Пенсионного фонда Украины (УПФ) отказывает в выплате пенсии; орган социальной защиты (УТСЗН) отказывает в выплате социальной помощи.

    В какой суд необходимо обращаться?
    Прежде всего необходимо правильно определить подведомственность и подсудность спора, т. е.

    выбрать суд, уполномоченный рассматривать тот или иной спор. Споры с чиновниками считаются публично-правовыми спорами. Такие споры рассматривают административные суды. Перечень по ссылке —  https://court.gov.ua/sudova-vlada/sudy/ — это подведомственность.

    Подсудность — это выбор суда, который будет рассматривать именно ваш спор; как правило, он выбирается по территориальному принципу.

    В индивидуальных спорах (когда нарушение касается конкретно вас) у вас есть право обратиться или в окружной (или местный) суд согласно зарегистрированному в установленном законом порядке месту вашего проживания (пребывания, нахождения), или же по местонахождению органа, который допустил нарушение ваших прав.

    Но есть исключения: например, споры с Кабинетом Министров Украины, министерствами будут рассматриваться в Окружном административном суде г.

    Киева, а споры по поводу обжалования решений субъектов властных полномочий, принятых на контрольных пунктах въезда (выезда) на временно оккупированную территорию, их действий или бездействия решаются административным судом по месту нахождения соответствующего контрольного пункта.

    Что можно обжаловать?
    Законодательство предусматривает три категории объектов для обжалования: это действия, бездействие и решения. В результате таких действий (бездействия) или решений должны быть:
    — нарушены или оспорены ваши права, свободы и законные интересы;
    — созданы препятствия к осуществлению ваших прав, свобод и реализации законных интересов;
    — незаконно возложены на вас какие-либо обязанности.

    Обжалование действия может быть уместным, например, в такой ситуации. Вы подали заявление на восстановление выплат, проверки ВПО отменены, но сотрудники УТСЗН приходят вас проверить и составить акт. Это действие противоречит действующему законодательству. Его можно обжаловать.   
    Пример второй.

    Вы обратились в территориальное подразделение ГМС (ТП ГМС) с заявлением и пакетом документов, предусмотренным законодательством о выдаче паспорта, и вам должны выдать паспорт в установленный срок. Но вместо того чтобы выдать вам паспорт в положенный срок, от вас требуют предоставить дополнительные данные, информацию и так далее.

    Иными словами, ТП ГМС не исполняет свои обязанности. Это бездействие. Его можно обжаловать.
    И третий пример – правонарушающее решение. Вы обратились в УПФ с заявлением о назначении пенсии. УПФ рассмотрел ваше заявление и, уложившись в 30 дней, выдал вам свое решение: отказать в назначение пенсии.

    Такое решение также можно обжаловать, если основания для отказа не соответствуют законодательству.

    В какие сроки необходимо обратиться в суд?
    Административный иск может быть подан в пределах шестимесячного срока, который, как правило, исчисляется со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

    Иск, поданный после истечения сроков обращения в суд, остается без рассмотрения, если суд не признает причины их пропуска уважительными. Если пропустили срок — пишите ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

    Составляем исковое заявление

    Когда вы подаете иск, в нем обязательно должна быть указана следующая информация:
    — наименование суда, в который подается исковое заявление;
    — Ф.И.О. истца — это вы, ваше место жительства или пребывания; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер и серия паспорта; известные средства для связи (например, мобильный телефон); почтовый и электронный адрес);

    – данные юридического лица — ответчика (полное наименование; местонахождение; почтовый индекс; идентификационный код в ЕГР; известные средства для связи: телефон, почтовый и электронный адрес) или данные физического лица;
    — цена иска (если такая есть);
    — название документа с указанием в обобщенной форме исковых требований. Например, «административный иск»;
    — изложение обстоятельств, которыми вы обосновываете свои требования. Нужно описать обстоятельства, при которых, как вы считаете, были нарушены ваши права, а также указать, какое именно право, кем и каким образом было нарушено. Каждое обстоятельство желательно подтверждать имеющимися у вас доказательствами. В содержании исковых требований после слова «ПРОШУ» вам нужно указать требования к суду для защиты вашего права. Например:

    – отменить решение субъекта властных полномочий;
    – обязать принять решение или совершить определенные действия;
    – взыскать средства на возмещение вреда, причиненного незаконным решением, действием или бездействием и др.

    В иске можно заявлять и другие требования, которые вы считаете необходимыми для восстановления своих нарушенных прав.

    К иску обязательно добавляем перечень документов, которые подаются, а также перечень ходатайств, которые будут вами заявляться.

    В иске указываем информацию, что ранее вы в суд с таким же вопросом к тому же ответчику не обращались.  

    Доказательства и ходатайства  

    Помните!!! Обязанность доказать нарушение прав и соблюдение сроков обращения в суд возлагается на вас. Обязанность доказать правомочность принятия решения или совершения действия и его законность в административных спорах возлагается на ответчика.

    Чтобы ваш иск был удовлетворен, он должен быть обоснован и подтвержден доказательствами.
    В административном процессе наиболее распространены письменные доказательства.
    Обычно доказательства подаются в суд в надлежащим образом заверенных копиях, а оригиналы предоставляются суду для рассмотрения в судебных заседаниях.

    Порядок заверения копий документов (ДСТУ 4163-2003, Унифицированная система организационно-распорядительной документации “Требования к оформлению документов”) требует, чтобы отметка о заверении копии содержала слова “Согласно оригиналу”, а также личную подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О., дату заверения, которая проставляется ниже подписи.

    Бывают ситуации, когда вы не можете самостоятельно предоставить доказательства (когда они у вас отсутствуют или нет доступа к ним). В таком случае рекомендуется заявлять ходатайства об истребовании доказательств судом.

    В них целесообразно указать причины, по которым эти доказательства не могут быть предоставлены вами; отметить, у кого они находятся, какие обстоятельства они могут подтвердить и какое это имеет значение для дела.
    Если же вам нужно установить обстоятельства, требующие специальных знаний, – заявляется письменное ходатайство о назначении судебной экспертизы.

     
    Если заявление подписывается вашим представителем, то прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия такого представителя.
    Кроме того, вы должны подготовить копии иска и приложенных к нему документов в количестве, соответствующем количеству ответчиков и третьих лиц по делу.

    Судебный сбор По вопросам уплаты судебного сбора мы ранее писали в соответствующей публикации. Ознакомьтесь, пожалуйста.

    Как подать иск?

    Подать иск в суд можно через канцелярию суда либо по почте (лучше — заказным письмом с уведомлением, так как в таком случае у вас на руках остается квитанция, которая будет служить доказательством отправки).

    Если вы подаете иск через судебную канцелярию, необходимо обязательно попросить работников суда проставить на вашем экземпляре искового заявления штамп с датой его получения. Это будет доказательством подачи вами иска в суд.


    Последствия неправильного оформления искового заявления при подаче в суд
    Если при составлении иска вы не учтете какие-либо из требований законодательства, суд своим определением, которое вы получите по почте, оставит исковое заявление без движения, указав в определении на имеющиеся недостатки, и предложит устранить их в установленный судом срок, но не позднее пяти дней с момента получения вами определения. Если вы своевременно исправите ошибки, тогда будет считаться, что вы подали иск в суд в тот день, когда он впервые поступил туда (это важно, чтобы правильно определить, не пропустили ли вы срок исковой давности). Если в указанный судом срок вы не устраните недостатки искового заявления, тогда суд вынесет определение о возвращении искового заявления. Однако это не будет служить вам препятствием заново подать иск, устранив все недостатки. Если вы не согласны с определением суда о возвращении искового заявления, считаете его незаконным, вы можете обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

    Бороться за свои права необходимо всеми доступными юридическими средствами.   

    Материал подготовлен в рамках проекта “Правовая поддержка и адвокация проблем жителей Донецкой и Луганской областей”, который реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики. Информация и взгляды, изложенные в этой статье, являются мнением авторов и не обязательно отражают официальную позицию Министерства иностранных дел Чешской Республики.

    Источник: http://www.donbasssos.org/admin-syd/

    Юр-консультант.ру
    Добавить комментарий