Претензия на обязательную долю правопреемников умершего наследника

Отказ от обязательной доли в наследстве

Претензия на обязательную долю правопреемников умершего наследника
Тема с наследством в современной российской практике развита не столь широко, как в других цивилизованных странах.

И все же существует немало исковых заявлений и возбужденных судебных производств по вопросам получения имущества покойного даже между близкими родственниками.

Отдельного внимания заслуживает отказ от обязательной доли в наследстве – ситуация не столь частая в текущих реалиях, но все продолжает оставаться актуальной. Во избежание трудностей при инициации процедуры важно разобрать ряд значимых основ и особенностей.

Кто может претендовать на обязательную часть?

В качестве обязательной доли выступает тот минимум из наследственной массы, который гарантирован законом для конкретных категорий граждан, вне зависимости от указанных в завещании положений.

Данное явление применимо исключительно при наличии письменного волеизъявления покойного.

Причем в документе в отношении отдельных групп лиц либо вообще не предусмотрено имущество, или же выделенная часть меньше установленного нормами минимума.

Перечень людей, которые могут воспользоваться правом на обязательную часть, отражен ГК РФ – никаких дополнительных претендентов не предусмотрено. Список таков:

  • нетрудоспособный супруг или супруга покойного;
  • дети умершего, не достигшие совершеннолетия или являющиеся нетрудоспособным – при этом учитываются как родные, так и усыновленные;
  • нетрудоспособные законные представителя завещателя;
  • нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении у покойного. Причем до смерти кормильцам они должны быть иждивенцами не менее двенадцати месяцев, и не имеет значения – проживали ли с ним совместно или нет.

Стоит уточнить, согласно законодательству Российской Федерации, в качестве нетрудоспособных граждан выступают следующие категории лиц: женщины и мужчины при достижении пенсионного возраста, а также инвалиды от первой до третьей группы.

С учетом вышеуказанных критериев можно выделить основное условие приобретения обязательной доли в наследстве – нетрудоспособность в силу возраста (несовершеннолетнего или, напротив, преклонного) или же по состоянию здоровья. Что немаловажно, статус должен быть подтвержден документально и обладать постоянным, а не временным характером.

К примеру, женщина, находящаяся в положении, не вправе рассчитывать на часть из наследственной массы на основании временной нетрудоспособности, наступившей по причине беременности. Однако ребенок наследодателя, даже не рожденный, но зачатый завещателем, может претендовать на часть наследства после появления на свет.

Таким образом Правительством Российской Федерации достигается максимальное обеспечение первоочередных прав и интересов тех групп граждан, которые в силу уважительных обстоятельств не располагают возможностью самостоятельного удовлетворения основных потребностей, поэтому не должны быть исключены из списка лиц, имеющих право на имущество покойного.

Сколько составляет обязательная доля?

Величина обязательной доли составляет не менее 50% от той части, которую получил бы наследник, если бы распределение наследственной массы осуществлялось по закону при отсутствии письменного волеизъявления покойного.

Выделение обязательной части происходит из имущества, которое не отражено в завещании. Если же его недостаточно или оно вовсе отсутствует, то к учету принимается и тот объем, что указан в документе.

Фактически расчет размера причитающейся доли осуществляется таким образом:

  1. Устанавливается величина всей наследственной массы – указанной и неуказанной в завещании.
  2. Определяется количество наследников по закону, которые получили бы имущества без волеизъявления умершего.
  3. Уточняется половина от той части, которую приобрел бы гражданин по законодательным меркам – это и является обязательной долей.

Важно принимать к сведению, что приобретатели имущества таким образом, как и во всех иных вариантах вступления в наследство, в дополнение получают не только права собственности, но также и все обязательства покойного. Кроме того, они несут равные обязанности в плане сохранения наследства и обеспечения расходов, обусловленных взаимодействием с обязательной долей.

Допускается ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

При этом нет необходимости в уточнении мотивов, послуживших причиной для отказа. Однако все же стоит отметить наиболее распространенные основания, используемые получателями наследства для отказа от имущества:

  • незначительность обязательной доли;
  • низкая рыночная стоимость объекта;
  • пребывание собственности в другом регионе или труднодоступном месте;
  • высокая стоимость полного оформления;
  • принимаемые обязательства слишком велики.

В то же время законодательно закреплены определенные ограничения по отказу от обязательной части. Так, он должен носить абсолютный характер. То есть освобожденная собственность будет распределена между остальными лицами, имеющими право на имущество – отказ от доли в пользу другого наследника недопустим.

Процедура отказа от обязательной доли

Общий порядок действий наследника от обязательной доли не обладает какими-либо сложностями и состоит из следующих этапов:

  1. Собираются необходимые документы.
  2. Выбирается подходящая нотариальная контора для оформления. Не следует торопиться с выбором специалиста. Отдельное внимание стоит обратить на стоимость услуг и репутацию юриста.
  3. Оформляется заявление по установленной форме. Каждая прописанная формулировка должна быть проверена после написания, чтобы исключить вариант с непринятием заявления. Да, для повторного обращения достаточно исправить ошибки, но опять же – все это лишние затраты времени и финансов.
  4. Оплачивается государственная пошлина. Уточнить реквизиты для внесения платежей можно непосредственно в самой конторе.
  5. Остается лишь подать заявление нотариусу, который завершит процедуру отказа и зарегистрирует сам факт волеизъявления получателя.

Как составить заявление об отказе?

Какой-либо строгой формы для отказа от обязательной доли законодательством не предусмотрено – гражданин вправе оформить свою позицию свободно. Однако ему в любом случае придется придерживаться ряду общих требований. Чтобы избежать проблем с заполнением, можно запросить образец в самой конторе.

https://www.youtube.com/watch?v=04Ikijp0BS4

Стандартное содержание документа таково:

[1]
  • наименование выбранной нотариальной конторы, адрес ее расположения;
  • персональные сведения о наследнике: ФИО, адрес проживания и контактные данные;
  • непосредственно суть просьбы;
  • причины, послужившие основанием для такого решения – не обязательны, но желательны к предоставлению.

В завершении остается поставить дату оформления и подпись самого обратившегося.

Какие нужны документы?

При направлении в адрес нотариуса заявления об отказе потребуется иметь с собой ряд определенных документов:

  • паспорт гражданина;
  • свидетельство о смерти наследодателя – если по обстоятельствам данный момент должен быть уточнен отдельно;
  • позиции, подтверждающие наличие родства и его степень между покойным и получателем.

Справки, подтверждающие нетрудоспособность.

С учетом конкретной ситуации специалистом могут быть запрошены дополнительные документы. К примеру, иждивенцам также нужно предоставить факт пребывания на содержании у умершего.

Нюансы отказа

При отказе важно понимать, что его отзыв в дальнейшем не предусмотрен гражданином, если он просто поменял решение. Однако судебная практика в России такова, что отказ может быть опровергнут, если человек сможет подтвердить уважительность оснований – к примеру, все действия получателя обусловлены давлением со стороны третьих лиц или близких родственников.

Помимо ограничения, по которому отказ не предусмотрен в пользу третьих лиц, стоит выделить еще один нюанс: законодательством не уточняется вариант с выделением обязательной доли без завещания. Обусловлено это стандартным подходом и нормами Гражданского кодекса: если отсутствует завещания, никаких обязательных долей из наследственной массы для нуждающихся лиц нет.

Несмотря на тот факт, что сама процедура отказа не предполагает лишних трудностей, существует немало нюансов, присущих для конкретных обстоятельств. Если гражданин понимает, что не совсем воспринимает нынешние обстоятельства, но все же хочет отказаться от причитающейся доли, то рекомендуется воспользоваться услугами юриста.

Квалифицированный специалист за определенную плату поможет не только с оформлением заявления, но также с разрешением наиболее значимых вопросов. К выбору помощника следует подходить со всем вниманием, так как большое количество консультантов в современном мире вовсе не свидетельствует о качестве их работы.

Возможно ли признать недействительным заявление об отказе от обязательной доли в наследстве совершенное 28.02.2003г.?

Источник: https://ukzgo.ru/otkaz-ot-obyazatelnoj-doli-v-nasledstve/

Право представления наследства – что это такое? Как происходит наследование по праву представления

Претензия на обязательную долю правопреемников умершего наследника

Получить наследство можно двумя способами:

  1. Если умерший оставил завещание, в котором определяется доля каждого наследника.
  2. В порядке, предусмотренным законодательством РФ.

В первом случае редко возникают спорные ситуации, так как наследодатель четко регламентирует в документе, какое имущество и в какой доле принадлежит наследникам. Если завещание отсутствует, наследники по закону распределяются на восемь очередей. Претенденты на наследство могут предъявить свои права на имущество только в случае отсутствия наследников из предыдущей очереди.

Наследование по праву представления – это переход доли наследника по закону, смерть которого наступила до открытия наследства или одновременно с ним, к его наследникам в равных долях.

Таким образом, право представления возникает, если наследник по закону умер раньше наследодателя или одновременно с ним. Тогда право на получения наследства переходит к его прямым потомкам. Право представления в наследстве применимо только к первым трем очередям наследников по закону. Например, если дочь скончалась раньше матери, на наследство будут претендовать ее дети.

Наряду с наследованием по праву представления в юриспруденции существует понятие «наследственная трансмиссия». Разница между представлением и трансмиссией в том, что по наследственной трансмиссии право на наследство переходит к наследникам, которые не являются прямыми потомками.

В римском праве

В римском праве существует 5 очередей, каждая из которых имеет полное право на вступление в наследство:

  • 1-я очередь – ближайшие (нисходящие) родственники скончавшегося плюс ко всему каждое последующее поколение после первого, а именно: внуки либо же правнуки, которые имеют право на наследство по представлению;
  • 2-я очередь — восходящие родственники, среди которых имеются братья и сестры. Право представления наследства здесь может переходить к их прямым потомкам;
  • 3-я очередь – в эту категорию входят: братья и сестры, которые являются такими как неполнородными, а также их непосредственное потомство по праву представления;
  • 4-я очередь – остальные родственники, которые являются кровными без учета ограничений, которые могут возникать по принципу родства устранения отдаленных;
  • 5-я очередь – непосредственно сам переживший супруг.

Наследственная трансмиссия

Понятие трансмиссии, также как и право представления, возникает, когда непосредственного наследника нет в живых. Переход права на принятие наследства при наследственной трансмиссии осуществляется в пользу непосредственного наследника умершего по завещанию или по закону.

Принципиальным различием между этими терминами «трансмиссия» и «право представления» является то, что трансмиссия имеет место, когда наследник умирает уже после открытия завещания, то есть после смерти наследодателя. Кроме того, трансмиссия может возникнуть при принятии наследства как по закону, так и по завещанию.

Понятие трансмиттента и трансмиссара

Для удобства описания процедуры наследственной трансмиссии используют следующие термины:

  • трансмиттент – прямой наследник, умерший после смерти наследодателя, до вступления в наследство;
  • трансмиссар – лицо, которому надлежит унаследовать собственность после смерти прямого наследника.

Наследник трансмиттента является прямым участником наследственной трансмиссии, так как обладает правом претендовать на имущество наследодателя после смерти первоначального преемника. Трансмиссаром может быть только лицо, которое является полным наследником трансмиттента.

То есть Вы можете считаться трансмиссаром только, если написано завещание, в котором трансмиттент оставляет Вам после смерти все свое имущество.

Еще один вариант – Вы выступаете единственным наследником первой очереди, а поэтому имеете право на всю собственности трансмиттента.

Такой специальный подход основывается на воле трансмиттента, который выбирает в правопреемники единственное лицо, тем самым ограничивая участие других лиц в праве претендовать на имущество.

Как принять наследство при трансмиссии

Наследственная трансмиссия считается таковой, если одновременно имеет место такие юридические факты:

  1. Существуют основания для наследования имущества трансмиттентом (при этом могут действовать правила как по завещанию, так и по закону). При этом неважно, какой объем владений переходит по наследству.
  2. Преимущественный наследник (трансмиттент) умер после смерти наследодателя.
  3. Трансмиттент не успел принять наследство.

Последнее условие действует с рядом оговорок, а именно трансмиссия не наступает, если первоначальный наследник успел принять наследство, но погиб, не оформив документы на имущество. Также процедура трансмиссии не работает, если наследник физически не успел подать документы на принятие собственности в 6-ти месячный срок, а также не подал заявление в суд на восстановление такого срока.

Если Вы являетесь трансмиссаром умершего, который не успел заявить о своем праве на владения в срок, но подал иск в суд о восстановлении срока, то Вы считаетесь правопреемником в этом деле. Судебная практика показывает, что случае, когда преимущественным наследником поданы корректные документы, суд выносит решение в пользу правопреемника и восстанавливает срок принятия имущества.

Закон предоставляет трансмиссару для принятия наследуемых владений срок 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Но при наследственной трансмиссии ГК РФ, а именно статья 1156, позволяет продлить это время до 3-х месяцев, если на момент смерти трансмиттента осталось меньше 3-х месяцев до принятия наследства.

Как и в порядке представления, при трансмиссии Вам как приемнику нужно отправиться к нотариусу, где заявить о своем желании принять имущество. Для этого нужны следующие документы:

  • удостоверение личности трансмиссара;
  • подтверждение смерти наследодателя и трансмиттента;
  • справки по месту регистрации наследодателя;
  • подтверждение наследственно –родственных отношений наследодателя, трансмиссара и трансмиттента (свидетельство о рождении, браке или разводе и т.п.);
  • завещание (если таковое имеется).

Получение свидетельства

На основании документов нотариус открывает наследственное дело, а также подтверждает наличие вышеуказанных юридических фактов. После выдачи нотариусом свидетельства на наследство Вы как лицо-трансмиссар имеете полное право обращаться в Россреестра для оформления права собственности на владения.

Интересным фактом является то, что после смерти первоначального наследника одновременно открывается два вида наследства. Первое – имущество, в наследство которого усопший не успел вступить, вследствие чего оно передается по процедуре трансмиссии. Также по факту смерти наследника нотариус открывает еще одно наследственное дело, которое касается личной собственности покойного.

В последнем случае правила трансмиссии не действует и оформление владений осуществляется в общем порядке. Если усопший оставил завещание, то правопреемниками собственности считаются указанные в нем граждане. Если покойник не воспользовался своей возможностью оставить завещание, то Вы можете претендовать на свою законную долю в порядке очереди.

Ситуации, когда наследник умирает до вступления в наследство и оформления права собственности на имущество, не являются типичным, но в юридической практике 2019 года встречаются довольно часто. Несмотря на схожесть этих правовых конструкций, они имеют существенное отличие: наступило ли открытие наследства до или после смерти преимущественного наследника.

Следует отметить, что Гражданский кодекс дает достаточно подробную информацию относительно действий правопреемника имущества как в первом, так и во втором случае. Если Вы ответственно подойдете к изучению законодательной базы, процедура принятия наследства при трансмиссии и при праве представления станет для Вас простой и быстрой.

Наследование по закону

При определении очередности наследников по закону принимаются во внимание такие принципы:

  1. Принятие имущества проводится в порядке очередности и в исключительных случаях по праву представления;
  2. Существует 8 очередностей наследников, каждая предыдущая имеет приоритет перед следующей;
  3. Очередность основывается только на родстве, кроме иждивенцев, которые могут быть наследниками 8-й очереди;
  4. если у погибшего совсем не осталось родственников, и не было иждивенцев, то наследство перейдет к государству (это называется выморочное имущество).

К первой очереди относятся такие наследники, как родители, переживший супруг и дети.

Если все эти родственники или хотя бы один из них отсутствует, то получить наследство могут наследники второй очереди: братья и сестры (полнородные и неполнородные) умершего или бабушки и дедушки (как со стороны отца, так и матери). К третьей группе причисляют родных дядю и тетю умершего. Если нет этих родственников, право на наследство переходит к четвертой и т.д.

Важно: одновременно принимать наследство могут только наследники из одной очереди.

А это значит, что если среди наследников первой очереди есть только жена, то, к примеру, братья умершего уже не будут иметь прав на имущество умершего.

Полномочия на получение наследственного имущества появляются и в случае, если наследники из верхней очереди отказались от имущества наследодателя или их признали недостойными претендентами на наследство.

Право представления в наследстве — что это?

Представление в вопросе передачи наследства рассматривается исключительно в случае смерти того, кто должен был принимать наследство.

Источник: https://urxpert.info/nasledstvo/pravo-predstavleniya-nasledstva-chto-eto-takoe-kak-proishodit-nasledovanie-po-pravu-predstavleniya.html

Семейный кодекс наследство

Претензия на обязательную долю правопреемников умершего наследника

Если с наследованием по завещанию обычно все понятно, т. к. лица, претендующие на наследство, вписаны в распорядительный документ, то с наследованием по закону (в порядке очереди) зачастую возникают вопросы. Как происходит процедура принятия наследства в этом случае и что об этом сказано в Семейном кодексе?

Очередность наследования

В случаях отсутствия завещания, оформленного наследодателем, или же когда все наследники, указанные в распоряжении, не имеют возможности оформить положенное им имущество, применяется установленная гражданским законодательством очередность наследования, включающая в себя семь очередей:

  • К первой очереди призываются ближайшие родственники. Согласно Семейного кодекса РФ, к числу таковых относятся: родители, дети любого возраста, законный супруг; к этой же очереди могут быть призваны внуки наследодателя и их потомки в исключительном случае применения права представления;
  • Ко второй очереди призываются прямые родственники наследодателя – это его братья и сестры (полнородные и не полнородные), бабушки и дедушки по отцовской и по материнской линии, а так же по праву представления – родные племянники и племянницы;
  • К третьей очереди могут призваться все двоюродные родственники: дяди, тети; по обеим линиям двоюродные братья и сестры;
  • К четвертой очереди призываются родственники третьего поколения: прадеды и прабабки;
  • Наследниками пятой очереди являются родственники четвертой степени, к которым относятся двоюродные дедушки и бабушки, а также внуки;
  • К шестой очереди призываются наследники, принадлежащие к пятой степени родства, это: двоюродные дяди и тети, правнуки и правнучки;
  • В последнюю, седьмую очередь, призываются к наследованию родственники, не являющиеся таковыми по крови: отчим и мачеха, пасынки и падчерицы.

В соответствии с нормами статей 1113-1114 Гражданского кодекса Российской Федерации, определим, по каким исключительным критериям право наследования может переходить от одной ко второй очереди.

Так, право принятия положенного по закону наследства может переходить от одной ко второй очереди наследников в том случае, когда на момент открытия наследства:

  • Полностью отсутствуют представители предыдущей очереди. Данный факт должен быть достоверно установлен нотариусом (к примеру, все отказались от наследства либо умерли);
  • Представители наследников из предыдущей очереди не имеют права наследования (к примеру, родители, отказавшиеся от своих родительских прав либо родители, которые лишены подобных прав в отношении своего ребенка);
  • Все наследники предыдущей очереди по решению судебного органа лишены наследства (к примеру, в случае, когда наследники злостно уклонялись от своих обязательств по уходу за наследодателем и его содержанию);
  • Все наследники предшествующей очереди согласно завещания наследодателя лишены наследства;
  • Никто из наследников предыдущей очереди не принял наследство и не вступил в права наследования;
  • Все наследники предыдущей очереди заявили о своем отказе от наследства.

В случае, когда имеется хоть одно из выше перечисленных обстоятельств, происходит переход права наследования от предыдущей очереди — к последующей.

Существует отдельная категория правопреемников, к которой относятся иждивенцы наследодателя. Данная категории наследников призывается и вступает в наследство по особым правилам наследования.

Кто является иждивенцем наследодателя?

К данной категории относятся лица, получившие статус нетрудоспособных, находившиеся более года на содержании гражданина, оставившего после себя наследуемое имущество.

Такими лицами являются пенсионеры (женщины, возраст которых достиг 55 и более лет, мужчины 60 и более лет). Следует иметь в виду, что к таким лицам могут быть отнесены и наследники, не достигшие вышеуказанного возраста, это: инвалиды I, II, III группы, а так же инвалиды с детства.

В каком порядке наследуют иждивенцы?

К наследованию иждивенцы могут быть призваны наравне с наследниками любой очереди, исключая первую, даже в случаях, когда они относятся к наследникам последующих очередей.

То есть, даже являясь дальними родственниками наследодателя, иждивенцы, начиная со второй очереди, могут быть призваны к наследованию совместно с близкими родственниками. При условии отсутствия наследников по закону, относящихся ко второй – седьмой очереди, иждивенцы смогут вступить в наследование единолично.

Условия, при которых иждивенцы могут быть призваны к наследованию:

  • Наличие документально подтвержденной нетрудоспособности;
  • Факт (который должен быть подтвержден документально) нахождения наследника на иждивении наследодателя в течении не менее года до его смерти;
  • В случае, когда иждивенец не относится к числу родственников наследодателя или же является его дальним родственником, но степень родства не позволяет включить его ни в одну из 7 очередей, условием, при котором иждивенец сможет наследовать, станет установленный факт совместного проживания с наследодателем в период не менее 1 года до смерти наследодателя.

Даже тщательно перечитав состав наследников с первой по седьмую очередь, не удастся увидеть среди них родственников наследодателя, которыми являются его внуки или племянники.

Объяснить данное обстоятельство станет возможно, изучив вопрос наследования по праву представления.

Допустим, имеет место факт, когда один из наследников умер ранее наследодателя либо одновременно с ним (например, дочь умерла одновременно с матерью либо ранее матери). По праву представления к наследованию вместо умершего наследника будут призваны наследники умершего наследника (к примеру, дети умершего наследника, которые являются внуками наследодателя).

Доля наследников, ставших таковыми по праву представления, будет ограничена долей умершего наследника, вместо которого они призваны к наследованию.

Данная доля будет разделена поровну среди наследников, наследующих по праву представления.

В случае, когда по праву представления к наследованию призывается не более одного наследника (например, наследником умершего наследника является его единственный ребенок), то его доля будет равна долям остальных наследников.

Наследование имущество наследодателя по праву представления применимо в любой из очередей.

Недостойные наследники

К недостойным наследникам относятся граждане, не имеющие права заявлять свои права на наследство после смерти наследодателя.

Таковых возможно разделить по трем основным категориям:

  • Недостойные наследники, к которым относятся граждане, пытавшиеся противозаконным образом завладеть наследством. Данные лица не смогут наследовать ни по закону, ни по завещанию. Эта группа лиц своими незаконными действиями помешала получить наследство иным наследникам, самовольно поменяла долю в наследстве либо применяла попытки другим образом изменить волю наследодателя. Данные факты доказываются в порядке судебного разбирательства;
  • Родители, лишенные своих родительских прав, не имеют права наследовать имущество своих умерших детей;
  • Лица, лишенные права получения наследства по закону. Данного права можно лишить наследника только по решению суда в случае подачи иска заинтересованными лицами, которые привлечены к участию в процесс наследования. Основанием, по которому в этом случае будет произведено лишение наследства, станет злостное уклонение наследников от исполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя.

Вместе с тем, данные лица все же смогут получить наследство, в том случае, когда наследодатель завещал имущество наследникам, которым данное наследство не полагалось.

Не забывайте! Правила о недостойных наследниках подлежат к применению, в том числе и к лицам, которым положена обязательная доля в наследстве – в случае, когда они будут признаны недостойными наследниками, то и соответственно не смогут получить в качестве наследства имущество наследодателя.

Помимо этого, не смогут вступить в наследство по праву представления потомки недостойных наследников.

Как оформляется наследство

В целях оформления наследства юристами рекомендовано применение следующего алгоритма действий.

Шаг 1. Установить место открытия наследства.

Данным местом является место проживания наследодателя до своей смерти. Как правило, это адрес регистрации наследодателя.

В случае отсутствия регистрации у умершего, наследственное дело будет открыто там, где находится большая часть наследственного имущества, в частности недвижимость.

Документально подтвердить место открытия наследства возможно путем представления справки о последнем месте жительства умершего, выпиской из его домовой книги, выпиской из Единого реестра прав на недвижимость.

Шаг 2. Собрать документы, позволяющие вступить в наследство по закону.

К таким документам относятся:

  • свидетельство о смерти;
  • справка с последнего места жительства наследодателя;
  • документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, усыновлении (удочерении), свидетельство о браке и др.);
  • правоустанавливающие документы на наследуемое имущество, включая движимое и недвижимое.

Шаг 3. Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. К данному заявлению необходимо приложить вышеуказанные документы.

В случае, когда у наследника отсутствует возможность подачи заявления в личном порядке, он может воспользоваться услугами почтовой связи и отправить заявление по почте.

Обязательным условием является нотариальное удостоверение подписи на заявлении, либо она может быть удостоверена уполномоченным на это должностным лицом (главврачом медучреждения, начальником военного госпиталя, капитаном корабля и др.).

Источник: http://dk-kupavna.ru/semeynyy-kodeks-nasledstvo/

Швейцарский счет в наследство

Претензия на обязательную долю правопреемников умершего наследника

В 2012 г. российский законодатель предлагал ввести в главу 45 ГК РФ новый вид банковского счета – совместный счет (проект федерального закона № 47538–6), но так и не ввел. Однако в 2013 г. ГК РФ пополнился новым договором номинального счета (Федеральный закон от  21.12.2013 №  379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Номинальный счет открывается его владельцу для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу (или нескольким лицам) – бенефициару.

Интересно, что, отказавшись от концепции совместного счета, законодатель разрешил множественное число бенефициаров номинального счета при наличии одного-единственного владельца. Денежные средства каждого бенефициара при этом учитываются на специальных разделах номинального счета при условии, что обязанность по их учету не возложена на владельца счета (ст. 860.2 ГК РФ).

По российскому праву бенефициар всегда имеет право получать информацию обо всех движениях по счету непосредственно у банка. Бенефициар может, но не обязан быть стороной договора номинального счета, заключаемого между банком и владельцем счета. В этом договоре может быть установлена обязанность банка контролировать использование владельцем счета денежных средств в интересах бенефициара.

В случае смерти владельца счета договор между ним и банком прекращает свое действие и денежные средства переводятся на новый номинальный счет или возвращаются на счет бенефициара. В случае смерти бенефициара денежные средства переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Банковский договор. Швейцария

Банковский договор представляет собой непоименованный в Гражданском кодексе Швейцарии договор, к которому применяются статьи кодекса о  договоре-поручении, о депозите, о зачете встречных требований, об отсрочке платежа и новации. Такой договор заключается между банком и владельцем счета и обычно прямо или косвенно отсылает к внутренним документам банка, содержащим условия обслуживания.

Идентификация бенефициара счета требуется для соблюдения законодательных актов о борьбе с отмыванием денежных средств.

Определение бенефициара не предусмотрено, но судебная практика признает им лицо, которое, не являясь владельцем счета, извлекает исключительную или подавляющую экономическую выгоду от находящихся на нем денежных средств на основе связывающих его с владельцем счета правовых отношений.

Бенефициар не выступает стороной банковского договора, а потому банк не интересуют правовые отношения между владельцем счета и бенефициаром. Раскрытие его личности никак не влияет на договорные отношения между владельцем счета и банком.

Так как бенефициар счета не является стороной банковского договора, банковская тайна не позволяет банку предоставлять какую бы то ни было информацию без согласия владельца счета. В то время как все владельцы счета имеют полное право в любой момент получать информацию по счету, за исключением случаев истечения установленного законом срока сохранения документов.

Виды совместных счетов

Счет считается совместным, если его владельцами являются двое или более лиц, которые выступают в качестве сторон банковского договора.

Так называемый совместный солидарный счет предполагает, что каждый из его владельцев имеет право единоличного распоряжения средствами, находящимися на счете. Иначе говоря, любой из владельцев счета может снять все средства без согласия других совладельцев, в т. ч. при недееспособности одного из них.

Когда клиент переводит средства на счет в банке, банк обязуется возвратить их клиенту. В этом случае банк выступает дебитором, а клиент – кредитором. При совместном солидарном счете его владельцы являются солидарными кредиторами банка-дебитора.

Это значит, что банк предоставляет им договорное право единолично требовать от него возвращения всей суммы кредитованных на счет средств любому из владельцев счета.

Таким образом, банк-дебитор, переводя средства по требованию только одного владельца, полностью выполняет обязательство по возврату средств по отношению ко всем владельцам счета. При этом банк действует не произвольно, а возвращает средства тому владельцу счета, который первым сделал запрос.

В качестве дебиторов банка владельцы счета несут перед ним солидарную ответственность. Каждый отдельно взятый должник отвечает за выполнение обязанностей перед банком в полном объеме, при этом банк имеет право на возвращение суммы долга только один раз.

Правовые отношения между банком и владельцами счета регулируются банковским договором, а  имущественно-правовые отношения между самими владельцами счета никак не влияют на банковский договор и не касаются банка: он возвращает средства любому из владельцев счета независимо от его доли.

Совместный коллективный счет отличается тем, что средствами на нем владельцы могут распоряжаться исключительно коллективно, т. е. запрос на возврат средств должен быть получен банком от всех владельцев. Банк выполняет обязательства и освобождается от ответственности, возвращая средства только коллективу владельцев.

Смерть владельца

Как известно, договор поручения обычно прекращает действие со смертью поручителя. Поскольку банковский договор подчиняется положениям договора поручения, по логике вещей он также должен прекращать действие после смерти владельца счета.

Однако банковский договор продолжает действовать после смерти владельца счета, и его выполнение осуществляется наследниками в качестве поручителей.

В частности, продолжают действовать текущий счет, депозитный, сейф, договор об управлении активами, кредитные договоры и др.

После смерти владельца счета в силу универсальности наследования все права и обязанности умершего переходят к его наследникам, включая права по банковскому договору. Наследники должны предъявить в банк свидетельство о наследовании, что позволит им стать новыми сторонами банковского договора.

Владельцы совместного солидарного счета имеют право единолично распоряжаться средствами.

Со смертью одного из них право единоличного распоряжения остается за остальными живущими владельцами и переходит от умершего к коллективу наследников, которые по швейцарском праву владеют сообща неразделенным наследственным имуществом.

Коллектив наследников и остальные владельцы счета выступают в качестве солидарных кредиторов банка, т. е. имеют право единолично требовать у банка возврата средств в полном размере.

Наследники владельца совместного коллективного счета приобретают его договорные права на коллективное ведение счета. Это значит, что банк продолжает действовать согласно инструкциям, полученным от всех сторон банковского договора, т. е. всех живущих владельцев и коллектива наследников умершего владельца.

Наследование счета

В то время как отношения между банком и наследниками умершего владельца регулируются существующим банковским договором, имущественно-правовые отношения между владельцами счета и наследниками умершего и их долевое участие в средствах на счете часто оказываются предметом спора.

Банк нередко блокирует счет, если один из его владельцев умер. Таким образом, фактический доступ к средствам невозможен, несмотря на то что юридическое право владельцев распоряжаться ими сохраняется.

Если счет не заблокирован, то любой из владельцев совместного солидарного счета (включая наследников умершего) имеет единоличное право требовать возврата всей суммы средств, находящихся на счете, или перевода их на собственный счет, вне зоны досягаемости других владельцев.

Следует отметить, что нахождение средств на совместном счете никоим образом не умаляет материальное право наследников на свою долю в принадлежащих умершему владельцу средств на счете.

В частности, совместный счет и единоличное распоряжение средствами на нем не препятствуют требованию вернуть наследственное имущество из чужого владения, если такое право существует согласно применяемому наследственному праву.

Договорная оговорка

Чтобы обезопасить себя, банк прописывает в банковском договоре оговорку об исключении из него наследников.

Делается это для того, чтобы избежать ответственности за возврат средств, совершенный в соответствии с банковским договором в период «выяснения отношений», когда деньги возвращаются на основании единоличного распоряжения коллектива наследников или одного из других владельцев счета, в то время как владельцы счета не могут договориться о долях владения.

Это также позволяет защитить остальных владельцев или банк, если вступление наследников умершего владельца счета в его права по банковскому договору для них нежелательно. Таким образом, после смерти одного из владельцев счета договорные отношения продолжаются только с оставшимися в живых одним или более владельцами счета, за исключением наследников умершего.

Несмотря на то что юридическая доктрина критикует такие исключающие наследников оговорки, как фактическое распоряжение на случай смерти без соблюдения формальностей завещания, Верховный федеральный суд Швейцарии признает оговорки законными (BGE 94 II 167). По его мнению, допустимость оговорки основана на свободе договорных отношений. Требование каждого отдельного кредитора может быть подчинено резолютивному условию, заключающемуся в том, что требование погашается со смертью кредитора.

В этой связи возникает вопрос: в какой степени оговорка об исключении наследников влияет на возможность наследования средств на счете? Она является частью банковского договора и  всего-навсего не дает наследникам вступить в права по банковскому договору о совместном солидарном счете. Имущественные права и претензии наследников на средства на счете никак не зависят от договорной оговорки. Наследники остаются правопреемниками умершего и могут выдвигать претензии остальным владельцам счета, даже если они не могут предъявлять их банку.

Было бы неправильно полагать, что оговорка об исключении наследников в банковском договоре позволяет перераспределить часть наследственной массы в пользу других владельцев.

Она только лишает возможности распоряжаться средствами на счете с момента смерти владельца. Одновременно оговорка не сказывается на праве получать информацию по счету за период до момента смерти владельца или на право требовать обязательную долю в наследстве.

В результате добавления в текст банковского договора оговорки об исключении наследников умершего владельца счета наследники не могут предъявлять банку никаких претензий. Им надлежит обращать свое взыскание против другого или других владельцев счета на основе связывающих владельцев юридических отношений.

В какой степени банк обязан заручиться согласием наследников при наличии оговорки, если пережившие умершего владельцы распоряжаются средствами на счете в ущерб интересам наследников? Скорее всего, это зависит о того, знает ли банк или должен ли знать о подобных действиях владельцев счета.

Источник: https://e.korpurist.ru/421324

6.5. Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии

Претензия на обязательную долю правопреемников умершего наследника

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия наследства. В этом случае право на принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему после открытия наследства (ст. 1156 ГК РФ).

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять, призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его право на принятие открывшегося наследства. Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, если наследником в порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, если таким наследником является наследник по завещанию.

В порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все наследственное имущество или его часть были завещаны.

Если имущество не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит от умершего наследника к его наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). При этом право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст.

 1149 ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.

Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит только в том случае, если имеются достоверные факты того, что наследник, умерший до истечения установленного срока принятия наследства, не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически.

Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.

При оформлении права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу других лиц 
(ст. 1153, 1156, 1157 — 1159 ГК РФ).

Права наследников и условия наследования определяются применительно к каждому в отдельности случаю наследственного правопреемства.

Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоят в том, что призываемый к наследованию наследник имеет право принять одновременно 
то наследство, которое в связи со смертью не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник первого наследодателя, и то наследство, которое открылось после смерти самого наследника-второго наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять то и другое наследство (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.

Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях не совпадают (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Для принятия открывшегося наследства в порядке наследственной трансмиссии (в связи со смертью первого наследодателя) установлен специальный срок, который исчисляется со дня открытия наследства, но если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, то эта часть увеличивается до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). Для принятия наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с его смертью, осуществляемого его наследниками на общих основаниях, применяется срок, установленный в ст. 1154 ГК РФ. Наследники, пропустившие срок, установленный для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, могут быть признаны принявшими наследство в судебном порядке на основании ст. 1155 ГК РФ и п. 2 ст. 1156 ГК РФ.

Поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследственного имущества умершего наследника, то, если наследник, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к наследникам последнего не переходит (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было осуществлено наследниками умершего наследника в установленный срок, оно переходит к другим наследникам в порядке ст. 1161 ГК РФ, определяющей правила приращения наследственных долей.

одностороннее волевое действие лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством. Осуществляется подачей соответствующего заявления наследника по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство.нотариально заверенное в соответствии с действующим законодательством письменное распоряжение собственника имущества о том, в чью собственность должно быть передано имущество (часть имущества) после его смерти. лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

Источник: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/65-priniatie-nasledstva-v-poriadke-nasledstvennoi-transmissii

Юр-консультант.ру
Добавить комментарий